Вход

Порядок оформления приобретения наследства

Курсовая работа* по праву и законодательству
Дата добавления: 07 июля 2010
Язык курсовой: Русский
Word, rtf, 749 кб (архив zip, 89 кб)
Курсовую можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.
Очень похожие работы



СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….…...5

1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.ТЕРМИНЫ..…..7

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА……………………………………………………………… 8

3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА …………….….……………………………………16

3.1 Наследование по завещанию…………………………………16 3.2. Наследование по закону……………………………………25 3.3. Отказ от наследства…………………………………………31 3.4. Раздел наследственного имущества…………………….…33 3.5. Приобретение наследства …………………………………35 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...60

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………….62











ВВЕДЕНИЕ

Зарождение и развитие наследствования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожа. Основу же частной собственности составляют трудовые и некоторые другие отношения, о которых, в конечном счете, идет речь и при наследовании. Неприкосновенность собственности и право её наследования охраняются законом (ст.44 Конституции Республики Беларусь).

Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может.

Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Актуальность – в условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус, охрана которого требует особого правового регулирования.

Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Наследование в Беларуси направлено на обеспечение беспрепятственного перехода права частной собственности и других имущественных прав граждан прежде всего к их близким, о которых они обязаны заботиться при жизни. Этим право наследования способствует увеличению частной собственности и её охране, повышению заинтересованности граждан в более активном участии в труде, укреплению семьи, так как основными наследниками по закону являются переживший супруг, дети, родители и другие родственники наследодателя.

При раскрытии темы «Порядок оформления принятия наследства», я остановился прежде всего на следующих вопросах: понятии самого наследства, наследования по закону.

Целью работы является рассмотрение основных понятий наследования, рациональное применение норм наследственного права как одного из инструментов регулирования общественных отношений.

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи: - рассмотреть основные теоретические аспекты, связанные с понятием наследства; - рассмотреть порядок оформления приобретения наследства в соотвествии с законодательством РБ.















1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ. ТЕРМИНЫ

ГК, ГК РБ – гражданский кодекс Республики Беларусь.

Ст.- статья кодекса.

Применяемые в данной курсовой работе термины означают:

- административно-территориальная единица территория, в пространственных пределах которой в порядке, предусмотренном законодательством, создаются и действуют местные Советы, исполнительные и распорядительные органы. К административно-территориальным единицам в Республике Беларусь относятся области, районы, сельсоветы, а также города и поселки городского типа, в которых созданы местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы;

- адрес - место жительства или место пребывания гражданина либо место нахождения юридического лица;

-наследники - в соответствии со ст. 1037 ГК наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы;

- наследование - это переход в установленном законом порядке имущественных прав и обязанностей, а также некоторых неимущественных прав от умершего к другим лицам;

- наследственное право - институт гражданского права; совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к наследникам по праву наследования;

- нотариус- лицо, которые совершает нотариальные действия в Республике Беларусь. Ими могут быть государственные нотариусы государственных нотариальных контор и частные нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность на основании специального разрешения (лицензии).

Определения ряда других терминов даны непосредственно при рассмотрении вопросов в тексте курсовой работы.


2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Наследство - совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что речь идет о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Наследственное право представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Все граждане Республики Беларусь равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

Под наследственными правоотношениями (или наследованием)- понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство.

Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью (если из действующего законодательства не вытекает иное), что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц. К наследникам переходят все принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства права и обязанности, исключая лишь те из них, переход которых в порядке наследования не допускается в силу прямого указания закона либо переход которых невозможен в силу их юридической природы. Так, не входят в состав наследства права и обязанности по алиментным обязательствам и другие права, указанные в п.2 ст. 1033 ГК РБ. Права и обязанности наследодателя, входящие в состав наследства, переходят к наследникам вместе со способами обеспечения их исполнения и лежащими на них обременениями. Так, если в состав наследства входит обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством, то оно сохраняет силу и при переходе прав кредитора по такому обязательству к наследнику. Переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, принявшим наследство, осуществляется в момент совершения наследником действий, направленных на принятие наследства. Такой наследник считается принявшим всё наследственное имущество, в чём бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось, в один момент - в момент принятия наследства.

Право наследования гарантируется (ст.1031 ГК РБ). Наследование регулируется Гражданским Кодексом Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.

От универсального наследственного преемства отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью (ст.1033 ГК РБ).

Сейчас я хочу остановиться более подробно на составе и открытии наследства.

Объектами наследства являются в основном имущественные права и обязанности наследодателя, важнейшее место среди которых занимает право частной собственности на жилой дом (квартиру), предметы подсобного домашнего хозяйства, обихода, вклад в сберегательном банке, а также паенакопления в потребительском кооперативе (жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном), для совместной собственности, неполученная заработная плата, авторский гонорар и т.п. В состав наследства входят также земельные участки, находящиеся в частной собственности граждан Республики Беларусь. Действующее законодательство предусматривает наследование имущества, предоставленного Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях. Так, согл. ст.1091 ГК РБ, средства транспорта и другое имущество, предоставленные гражданину Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных действующим законодательством, за исключением случаев, когда из установленных законом условий предоставления этого имущества следует, что оно передаётся лишь в пользование.

По наследству передаётся право на воспроизведение (опубликование) и распространение произведений. По наследству могут переходить личные неимущественные права и обязанности наследодателя. Круг этих прав ограничен. Например, право получить патент на изобретение умершего автора. В данном случае на наследника возлагается право охраны и защиты его изобретения, например, от посягательств на авторство, на незаконное использование. Иными словами, основную часть наследства составляет имущество, находящееся в собственности наследодателя. В то же время по наследству может переходить не любое имущество, которым при жизни пользовался наследодатель. В частности, не являются собственностью и не могут переходить по наследству самовольно возведённые строения (пристройка, надстройка и т.д.) (ст. 223 ГК РБ).

Не может наследоваться всё имущество, совместно нажитое супругами за время брака, если один из них умер, а наследуется только его доля, которая обычно составляет половину общего супружеского имущества. Не являются объектом наследования имущественные права умершего, носящие строго личный характер (например, право на возмещение вреда, причинённого здоровью наследодателя, обязанность по уплате алиментов, личные неимущественные права, не связанные с имущественными, права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении и др.).

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу. …………………….. Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Действующее гражданское законодательство содержит категорию лиц, которые не имеют права наследования в силу своего недостойного поведения. В частности, не имеют права наследовать по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь (с. 1038 ГК РБ). Отстраняются от наследства также лица, которые способствовали призванию их к наследованию противозаконными действиями против кого-либо из наследников или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

Субъектом наследственных правоотношений («наследником») может быть и государство. Статья 1039 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержит перечень ситуаций, когда имущество полностью или частично переходит государству и называет имущество, переходящее к государству, выморочным. Наследование всего имущества имеет место:

- когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований; - когда ни один из наследников не принял наследства, либо все отказались в пользу государства. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. Порядок возбуждения и рассмотрения таких дел в судах регулируется ст.381 и 382 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. Хотелось бы отметить, что в этих случаях входящее в состав наследcтва авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.

Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до определенного момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает:

1. смерть гражданина;

2. объявление гражданина умершим.

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:

1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и потенциальные лица, участвующие в деле.

2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное лицо - представитель (как правило, законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних лиц.

3) Именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и, в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке наследования, и, возможно, даже на сам факт уплаты налога.

4) Законодательство, применимое к наследственным правоотношениям, его временной фактор.

5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.

Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства», признается согласно статьи 1035 ГК РБ «день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели». В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин может быть признан умершим, если он отсутствует в месте постоянного жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет.Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание полегать его гибель от определенного несчастного случая, - то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. Поэтому Гражданский кодекс Республики Беларусь четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части ( ст. 1036 ГК РБ).

В силу закона местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 19ГК РБ).

Например, если белорусский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Беларуси.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие “места открытия наследства”. Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны, на территории которой открылось наследство, будут решаться все вопросы, связанные с осуществлением права наследования. Более того, именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества- место нахождения основной части движимого имущества (статья 1036 ГК РБ). При наступлении смерти лица, помещённого в дом престарелых, местом открытия наследства будет нахождение места этого дома.

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства.

Согласно ст. 1032 ГК РБ основаниями наследования являются:

  1. наследование по завещанию;

  2. наследование по закону.

При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, так как оно происходит в строгом соответствии с действующим законодательством. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных законодательством. Следовательно, на основании закона наследование всего имущества или его части происходит, если:

- наследодатель не оставил завещания;

- наследодатель завещал только часть имущества, в силу чего другая часть достанется наследникам по закону;

- завещание признано полностью или в части недействительным (в последнем случае наследование по закону коснётся только имущества, к которому относится не действительная часть завещания);

- наследники по завещанию не приняли имущества;

- наследник по завещанию умер прежде всего самого завещателя.

Для указанных случаев закон устанавливает круг наследников и порядок их призвания.

Для наследования по завещанию требуется, чтобы наследодатель выразил свою волю относительно распределения всего или части принадлежащего ему имущества на случай своей смерти в особом документе, называемом завещанием.

А сейчас в своей работе мы рассмотрим более подробно наследование по закону, по завещанию и порядок приобретения наследства.














3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА


3.1 Наследование по завещанию


Завещание – личное распоряжение гражданина, сделанное в установленной форме, о передаче после своей смерти принадлежащих ему имущественных прав другим лицам. Такое распоряжение может сделать лицо, обладающее дееспособностью в полном объёме (п.1,2 ст. 1040 ГК РБ).

Завещание является односторонней сделкой, то есть дей­ствием гражданина, направленным на установление у на­значенных им наследников гражданских прав. Принятие наследства влечет переход прав и обязанностей наследо­дателя к его наследникам. В завещании выражена воля одного только наследодателя, поэтому действительность завещания не зависит ни от согласия наследников с его содержанием, ни от того, известно ли оно им. Односторон­ний характер завещания позволяет завещателю в дальней­шем при необходимости изменить или отменить свои распоряжения, и он не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах изменения или отмены завещания.

Чтобы завещание как односторонняя сделка повлекло
правовые последствия, оно должно отвечать условиям дей­ствительности
сделок вообще и требованиям, которые закон предъявляет к завещанию. Действительность завещания определяется на момент его составления. Завещание носит сугубо личный характер. Оно не может быть совершено через представителя либо опекуном (в том числе и родителями, усыновителями) от имени своих подопечных.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Оно не может быть совершено двумя или более лицами (например, супругами).

Составить завещание может только дееспособный граж­данин, то есть по возрасту и по состоянию здоровья способ­ный понимать значение своих действий и в силу этого самостоятельно совершать правовые действия, и в частно­сти распоряжаться своим имуществом. Не могут составлять завещания несовершеннолетние лица, за исключением случа­ев, когда в силу вступления в брак до достижения 18-летнего возраста либо объявления несовершеннолетнего, достиг­шего 16 лет, эмансипированным они приобрели дееспособ­ность в полном объеме.

Дееспособным гражданин должен быть именно в мо­мент составления завещания. Последующая потеря им дее­способности (например, вследствие душевного заболевания) не влияет на силу завещания. И наоборот, составление завещания недееспособным влечет его недействительность, несмотря на то, что впоследствии завещатель стал дееспо­собным (выздоровел и суд признал его дееспособным, достиг 18-летнего возраста).

Суд, как известно, может ограничить дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркоти­ческими средствами либо психотропными веществами и ставящих вследствие этого свою семью в тяжелое матери­альное положение. Над ограниченно дееспособными лицами устанавливается попечительство. В соответствии со ст. 30 ГК они могут совершать сделки по распоряжению имуще­ством, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителя. Кроме того, согласно п. 2 ст. 35 ГК попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок от имени подопечного по распоряжению имуществом без предвари­тельного разрешения органов опеки и попечительства. Очевидно, что эти же правила должны применяться и при совершении ограниченно дееспособным такой сделки, как завещание. Он вправе составить завещание, а соответству­ющие должностные лица удостоверить таковое при наличии согласия попечителя и разрешения органа опеки и попечительства.

Попечитель (помощник, осуществляющий патронаж) может быть назначен по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровье не может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Однако установление патронажа не влечет ограничения прав подопечного. Поэтому завещать свое имущество он должен сам.

Важнейшим принципом наследственного правопреем­ства является свобода завещания. Гражданин может распо­рядиться путем составления завещания в отношении всего принадлежащего ему имущества либо только его части, завещать имущество одному или нескольким лицам - как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Он может завещать имущество Республике Бела­русь, административно-территориальным единицам, организациям - юридическим лицам, то есть организациям, обладающим указанными в законе признаками такого лица (ст. 44 ГК). При этом юридическое лицо, как уже указывалось, признается наследником, если оно являлось созданным в момент открытия наследства, то есть оно должно быть зарегистрировано не позднее дня смерти наследодателя, поскольку юридическое лицо считается со­зданным с момента его государственной регистрации. Заве­щатель вправе распорядиться любым принадлежащим ему в момент составления завещания на праве собственности имуществом, а также имуществом, собственником которо­го он может стать на день открытия наследства. Принцип свободы завещания наряду с другими средствами обеспечивается тайной завещания. Лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также граждан, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его составления, отмены или изменения (ст. 1050 ГК РБ).

Завещатель вправе без объяснения причин лишить на­следства одного, нескольких либо всех наследников по закону. Он может в завещании прямо указать, что лишает такого-то наследника, например сына или дочь, права наследовать после своей смерти. Такой наследник не может наследовать и по закону (незавещанную часть имущества). Лишение права наследования может последовать и в иной форме. Например, завещав свое имущество одному или нескольким наследникам первой очереди, наследодатель не упомянул в завещании о других наследниках той же очереди. Однако такая форма имеет иные правовые послед­ствия. Она не исключает вообще права наследования того, кто не упомянут в завещании. Он устраняется от наследова­ния только в том случае, если завещано все имущество, принадлежащее наследодателю. Если же часть имущества осталась незавещанной, к наследованию ее призываются все наследники по закону, в том числе и тот, кто не упомя­нут в завещании. Он будет наследовать в числе других законных наследников и тогда, когда единственный наслед­ник по завещанию отказался от принятия наследства.

Завещатель вправе также лишить наследства потомков своего наследника по закону, наследующих по праву пред­ставления, которое возникает у них в случае смерти наслед­ника по закону до открытия наследства.

Например, наследодатель в завещании указывает о лишении права наследования своего сына, а в случае его смерти до открытия наследства - и его детей. Однако воля наследодателя на лишение права наследования потомков своего законного наследника должна быть зафиксирована в завещании. В противном случае лишение наследника по закону права наследования не распространяется на его потомков. Так, если завещатель указал в завещании о том, что он лишает права наследования только своего сына, то в случае смерти его до открытия наследства его дети (внуки завещателя) будут наследовать его долю по праву пред­ставления.

Завещатель вправе также обусловить получение наслед­ства назначенным им наследником тем или иным услови­ем относительно характера поведения этого наследника. Например, он может указать в завещании, что сын насле­дует завещанное ему имущество или конкретные предметы (например, автомашину) только при условии, что он ус­пешно закончит вуз и т.п. Эти условия должны быть правомерными и объективно выполнимыми. Нельзя обус­ловливать получение наследства совершением наследником каких-либо противоправных (незаконных) действий, а равно невыполнимыми для наследника в силу объектив­ных причин условиями его поведения. Завещание в этой части будет признано недействительным как противореча­щее закону.

Устанавливая запрет на включение в завещание проти­воправных и невыполнимых условий получения наслед­ства, закон, таким образом, ограничивает свободу завеща­ния. Ограничения свободы завещания устанавливаются, кроме того, и следующими правилами:

  1. если у наследодателя есть несовершеннолетние или
    нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и роди­тели, им гарантируется определенная доля наследства независимо от содержания завещания - так называемая обязательная доля (ст. 1064 ГК);

  2. завещатель не вправе возлагать на назначенных им
    наследников обязанность в свою очередь распорядиться
    определенным образом завещанным им имуществом на
    случай их смерти. Это было бы по существу назначением
    наследника к своему наследнику. Такие распоряжения не­
    законны, поскольку они ограничивают права лица, при­нявшего наследство, в частности его право распорядиться имуществом по своему усмотрению. Именно поэтому суд по одному из дел признал противоречащим закону заве­щание в той части, где говорится, что «после смерти жены
    завещанное ей имущество переходит во владение сына».

Однако наследодатель вправе подназначить к своему наследнику (то есть наследнику, указанному в завещании) другого наследника, но только на тот случай, если указан­ный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет наследство либо откажется от него или если наследник по завещанию будет отстранен от наследства как недостойный наследник в судебном порядке, а также на случай невыполнения наследником по завещанию право­мерных условий наследодателя (п. 1 ст. 1042 ГК).

Так, наследодатель, завещавший, как указано выше, автомашину сыну при условии успешного окончания им вуза, может подназначить сыну наследника (например, своего брата) на случай, если сын не окончит вуз, а будет отчислен из него за неуспеваемость и т.п. В качестве подназначенного наследника может быть указан гражданин, входящий в круг наследников как по завещанию, так и по закону, либо другой гражданин, юридическое лицо, Республика Беларусь или административно-территориальная единица.

В завещании может быть указано о распределении между наследниками конкретных вещей (например, дочери - дом, сыну -автомобиль, брату - личные вещи и т.д.), а остальное имуще­ство распределить в долях. Если оставляется в наследство по завещанию дом нескольким наследникам, то каждому из них должна быть определена конкретная доля (одна вторая, одна треть и т.д.). При этом завещатель вправе указать, какие ком­наты должны перейти к каждому из наследников.

В завещании может быть указано как имущество, на кото­рое ему принадлежит право собственности на момент открытия наследства, так и имущество, собственником которого он мо­жет стать на день открытия наследства (п. 3 ст. 1041 ГК).

Завещать можно также свою долю в общем имуществе, нажитом в браке, хотя и числящемся по документам за дру­гим супругом (например, свою долю в общем домовладении, зарегистрированном на другого супруга, и т.д.). В свою очередь, нотариус обязан удостоверить такое завещание. Нередки случаи, когда часть имущества делится между на­следниками по закону соответствующей очереди, призываемы­ми к наследованию. В число этих наследников могут входить и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не пре­дусмотрено иное. Например, наследодатель завещал дачу двум дочерям, автомобиль - брату, а об остальном имуществе в виде вклада в банке и вещей обычной домашней обстановки и оби­хода распоряжений не сделал. Это незавещанное имущество делится между дочерьми - наследниками первой очереди. Если одна из дочерей проживала с наследодателем до его смерти, то она имеет преимущественное право на установленные законом объекты из состава наследственного имущества в счет своей наследственной доли (ст. 1082 ГК). Если из завещания следует, что наследодатель не желал, кроме определенной вещи, ничего оставить наследнику по зако­ну, то последний не вправе участвовать в разделе незавещанной части наследства.

Завещание должно отвечать всем установленным требованиям, лишь при этом условии оно способно изменить порядок наследования по закону.

Выделяя принцип свободы завещания, следует отметить, что он ограничивается правилами об обязательной доле (ст. 1064 ГК).

Составлять завещание не могут несовершеннолетние лица, а также признанные судом недееспособными. Дееспособным граж­данин должен быть именно в момент составления завещания, в противном случае оно будет считаться недействительным.

Если над лицом, имеющим в собственности имущество, установлена опека, попечительство, то оно не вправе состав­лять завещание без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Ограниченно дееспособный имеет право со­ставить завещание, а соответствующие должностные лица удо­стоверить таковое при наличии согласия попечителя и разре­шения органа опеки и попечительства. Закон определяет категорию лиц, которые не могут быть лишены завещателем права на наследство. Их именуют необ­ходимыми наследниками. К ним относятся: несовершеннолет­ние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные ро­дители (усыновители). Завеща­ние вступает в силу, когда лица, оставившего его, уже нет в живых. Завещание считается действительным, если оно согласно ст. 1044 ГК составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завеща­телем и нотариально удостоверено. Несоблюдение установлен­ной формы удостоверения завещания влечет его недействитель­ность. Не допускаются устные завещания, а также завещания хотя и подписанные завещателем и другими лицами, присутствую­щими при его составлении, но нотариально не удостоверенные. Нотариальное удостоверение завещания совершают нота­риусы, а в населенных пунктах, где их нет, выполнение некото­рых действий, в том числе и удостоверение завещаний, возложено на органы местного управления и самоуправления. Заве­щания белорусских граждан, находящихся за границей, удосто­веряются консульскими учреждениями. Для удостоверения завещания гражданин должен лично явиться к нотариусу. Если же завещатель не может этого сде­лать ввиду болезни либо по другим уважительным причинам, он может пригласить нотариуса для удостоверения завещания в больницу или на дом.

При удостоверении завещаний устанавливается личность за­вещателя, выясняется его дееспособность, а в необходимых слу­чаях - его способность понимать значение своих действий и т.д. Закон (ст. 1044 ГК) требует, чтобы завещание подписыва­лось самим завещателем. Однако если он в силу физических недостатков (болезни или неграмотности) не может собствен­норучно подписать завещание, оно по просьбе завещателя мо­жет быть подписано в присутствии нотариуса или другого дол­жностного лица, удостоверяющего завещание, другим гражда­нином. При этом в завещании указывается причина, в силу которой завещатель не мог подписать завещание собственно­ручно, а также фамилия, имя, отчество и постоянное место жи­тельства гражданина, подписавшего завещание. Не могут подписывать завещание лица, в пользу которых завещается имущество, их близкие родственники, сотрудники органа, выполняющего нотариальные действия, граждане, не обладающие полной дееспособностью, неграмотные лица, имею­щие судимость за дачу ложных показаний, и др. В равной мере изложенное распространяется и на свидетелей, присутствую­щих в случаях, установленных законом, при составлении, под­писании или удостоверении завещания.

Нельзя составить и удостоверить завещание от имени не­скольких лиц даже в том случае, если эти лица — супруги.

В соответствии со ст. 1045 ГК нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом, для чего ис­пользуется пишущая машинка, персональный компьютер и т.п.

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, дол­жно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания, В случае, если физические недостатки, болезнь или неграмотность завещателя не позволяют ему это сделать, текст завещания оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по кото­рым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Свидетели и лица, подписывающие завещание вместо заве­щателя, должны быть предупреждены нотариусом о соблюде­нии тайны завещания.

К числу завещаний, требующих нотариального удостовере­ния, относится и так называемое закрытое завещание. Поря­док его составления, форма и подписание регламентированы ст. 1046 ГК.

Закрытым признается завещание, которое по желанию за­вещателя удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием других лиц, включая и нотариуса. Под страхом его недействительности оно должно быть собственноручно на­писано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.

Порядок подготовки закрытого завещания состоит в сле­дующем. Собственноручно написанное и подписанное наследо­дателем завещание вкладывается в конверт и в присутствии самого завещателя и свидетелей, которые должны поставить на нем свои подписи, запечатывается в другой конверт. На этом конверте нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте житель­ства каждого свидетеля. Принимая от завещателя конверт с завещанием, нотариус должен предупредить завещателя о пра­вах нетрудоспособных иждивенцев, находящихся у него на иждивении, правах на обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей и суп­руга, о чем производится соответствующая запись.

При поступлении сведений о смерти лица, совершившего завещание, нотариус обязан проверить такие сведения через орга­ны записи актов гражданского состояния.

При поступлении копии актовой записи о смерти или пред­ставлении свидетельства о смерти такого лица заинтересован­ными лицами нотариус не позднее 15 дней производит вскры­тие конверта с завещанием в присутствии двух свидетелей.

При процедуре вскрытия конверта могут присутствовать и за­интересованные лица. Вскрыв конверт, нотариус оглашает пол­ный текст вложенного в конверт завещания. После оглашения составляется протокол, в котором должны быть отражены ме­сто, дата и время вскрытия конверта, фамилия, имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих заинтересованных лиц, место их постоянного проживания, состояние конвертов и со­держание учиненных на них записей, факт оглашения нотариу­сом содержащегося в конверте документа, полный текст этого документа, подписи нотариуса и свидетелей.

Закон требует, чтобы после вскрытия конверта с завещани­ем и проведения соответствующей процедуры нотариус не по­зднее следующего дня направил сообщение заинтересованным лицам об их праве наследования.

Следует отметить, что существуют завещания, приравнивае­мые к нотариально удостоверенным. К ним согласно ст. 1047 ГК приравниваются:

  1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
    госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или
    проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостове­ренные главными врачами, их заместителями по медицинской
    части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

  2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,
    ходящих под флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;

  3. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и
    других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками
    этих экспедиций;

  4. завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих
    частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;

  5. завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Перечисленные завещания должны быть подписаны заве­щателем в присутствии свидетеля, который также подписыва­ет завещание. Затем это завещание направляется лицом, его удостоверившим, через орган юстиции нотариусу по месту жи­тельства завещателя.

Порядок удостоверения завещаний указанными лицами урегулирован соответствующими нормативными актами. Удос­товеренные завещания хранятся у нотариуса по месту посто­янного жительства завещателя, что облегчает их розыск.

Законом (ст. 1051 ГК РБ) определено, что при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом должно приниматься во внимание буквальное значение содер­жащихся в нем слов и выражений.

При неточности буквального смысла какого-либо положе­ния в завещании этот смысл устанавливается путем сопостав­ления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. Но всегда при этом должно обеспечивать­ся наиболее полное осуществление предполагаемой воли заве­щателя.

Отмена и изменение завещания. В соответствии со ст. 1049 ГК сделанное гражданином завещание может быть им в любое время отменено и изменено, а также составлено новое завещание.

Изменение завещания производится путем составления нового, которое либо содержит распоряжения, отсутствующие в предыдущем завещании, и тем самым дополняет последнее, либо исключает некоторые ранее сделанные распоряжения без замены их другими. Если ранее составленное завещание проти­воречит в определенной части завещанию, составленному по­зднее, то эта часть считается отмененной; сохраняют силу только те пункты предыдущего завещания, которые не противоречат новому завещанию.

Полная отмена завещания производится путем составле­ния нового завещания, содержащего иные распоряжения по срав­нению с ранее сделанными, или путем подачи заявления об отмене предыдущего завещания нотариусу.

Заявление об отмене завещания может быть подано как тому нотариусу, которым было удостоверено ранее составлен­ное завещание, так и любому другому. В последнем случае оно пересылается нотариусу, удостоверившему отмененное завеща­ние. Ему же пересылается и новое завещание, приравненное к нотариальному. Новое завещание должно быть удостоверено в порядке, определенном законом, т.е. органами и должностны­ми лицами, которым такое право предоставлено.

Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряже­нию завещателя - нотариусом. Заявление об отмене завещания должно быть подписано и нотариально удостоверено.


3.2 Наследование по закону

Круг наследников по закону. Наследники по закону под­разделяются на наследников четырех (называемых первой, вто­рой, третьей, четвертой очередью) и последующих очередей. При­звание их к наследованию происходит не одновременно, а по­очередно, т.е. вначале наследники первой очереди, а если их нет или они не приняли наследство, то - второй. Это в равной степени относится к третьей, четвертой и последующим очере­дям наследников. Если все они не приняли наследства в соот­ветствии с предъявленными требованиями, оно переходит по праву наследования к государству (Республике Беларусь или административно-территориальным образованиям). Иными словами, хотя государство и не входит ни в одну из очередей, оно также может быть призвано к наследованию.

При наследовании по закону наследниками являются лица, которые находятся в живых к моменту смерти наследодателя и в соответствии с законом могут быть призваны к наследова­нию. В данном случае имущество в пределах каждой очереди делится между наследниками поровну. Это означает, что каж­дый получает долю, равную доле другого, кроме наследников, наследующих по праву представления. Такая доля называется законной. Чтобы определить ее, нужно общую стоимость на­следственного имущества разделить на число наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

Наследниками первой очереди по закону являются дети наследодателя, переживший супруг, родители умершего.

Внуки и их прямые потомки наследуют по праву представ­ления.

Наследниками второй очереди при получении наследова­ния по закону являются в равных долях полнородные и не­полнородные братья и сестры умершего.

Дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления.

К наследникам третьей очереди при наследовании по за­кону относятся дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.

К наследникам четвертой очереди по закону относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Наследники последующей очереди призываются к наследо­ванию по закону лишь при отсутствии наследников предше­ствующей очереди или непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Из действующего законодательства следует (ст. 1061 ГК РБ), что при отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону полу­чают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам пред­шествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяю­щих родственников друг от друга. Рождение самого наследода­теля в это число не входит.

В соответствии с п. 3 ст. 1061 ГК РБ призываются к наследо­ванию в качестве:

  1. родственников третьей степени родства - прадеды и прабабки наследодателя;

  2. родственников четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки)
    и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и
    бабки);

  3. родственников пятой степени родства - дети его двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двою­
    родных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);

4) родственников шестой степени родства - дети его двоюродных
правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его двоюродных племянников и племянниц (троюрод­ные внуки и внучки) и дети его двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).

Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособ­ные лица, состоявшие на иждивении других наследников; они наследуют наравне с теми наследниками, которые призываются к наследованию.

Наследование усыновленными и их потомством. Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, в полной мере приравниваются к родственникам по происхождению, то соответственно с этим и решаются вопросы наследования ими. В частности, усыновлен­ные и их потомство наследуют после усыновителя, но не насле­дуют после родителей и других кровных родственников по про­исхождению (деда, бабки, братьев и сестер). В свою очередь, родители усыновленного и другие его кровные родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усынов­ленного и его потомства.

Изложенное правило объясняется тем, что в результате усы­новления ребенка полностью прекращается его правовая связь с родственниками и возникает новая — между усыновленным, его потомством, усыновителями и их родственниками. Однако это правило не действует, когда в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье усыновленный по реше­нию суда сохраняет права и обязанности по отношению к од­ному из родителей и другим родственникам по происхожде­нию, т.е. они наследуют по закону друг после друга.

Наследование пережившим супругом. В целом наследо­ванные права пережившего супруга не затрагивают его имуще­ственных прав, связанных с состоянием в браке с наследодате­лем, в том числе права собственности на часть имущества, со­вместно нажитого в браке. Другими словами, принадлежащая ему по закону часть имущества остается незыблемой.

Не являются наследниками по закону супруги один после другого, если они установленное законом время фактически совместно не проживали. Так, по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за исключением на­следования обязательной доли, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наслед­ства и супруги в течение не менее пяти лет до открытия на­следства проживали раздельно (п. 2 ст. 1065 ГК).

В случае, если имеется фактический брак, а отсутствует его юридическое оформление, то фактический супруг может про­сить суд установить брачные отношения с ним. На основе та­кого решения фактический супруг может принять участие в наследовании имущества умершего. Например, гражданка Пет­рова пожелала продать дом, зарегистрированный на имя ее фак­тического мужа, погибшего в автокатастрофе. Она обратилась в суд для подтверждения, что она состояла в фактическом бра­ке и вела с погибшим совместно общее хозяйство. При вынесе­нии судом решения в ее пользу нотариус выдает ей свидетель­ство о праве на наследство.

Наследование родителями и усыновителями. Наследова­ние родителями после родных детей может быть осуществлено лишь при условии, что происхождение этих детей от них удос­товерено записью в книгах актов гражданского состояния. Ро­дители наследуют в первой очереди независимо от того, явля­ются ли они трудоспособными или нетрудоспособными, нахо­дились ли они на иждивении детей или не находились. По­скольку усыновители приравнены в своих семейных правах и обязанностях к родителям, они наследуют после усыновленных также в первой очереди, имея такие же наследственные права.

Наследование братьями и сестрами. Наследниками явля­ются как полнородные братья и сестры (имеющие общих отца и мать), так и неполнородные (имеющие либо общую мать, либо отца). Полнородные не обладают никакими преимуществами перед неполнородными братьями и сестрами.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Особую категорию наследников составляют нетрудоспособные иждивен­цы. Они имеют право претендовать на наследство независимо от того, какая очередь призывается к наследованию. Для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его на полном содержании наследодателя. Достаточно, если он получал от последнего такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником дохода. Условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определения их доли установлены ст.1063 ГК РБ.

Зако­нодательством отнесены и лица, имеющие право на обязатель­ную долю. К ним относятся:

  1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

  2. нетрудоспособный супруг наследодателя; .

  3. нетрудоспособные родители наследодателя (ст. 1064 ГК).

К несовершеннолетним относятся дети, не достигшие 18 лет, к нетрудоспособным - дети, не достигшие 16 лет, либо женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, а также инва­лиды всех групп, включая и инвалидов с детства.

Перечень указанных лиц исчерпывающий и расширитель­ному толкованию не подлежит. Эти лица наследуют независи­мо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эта гарантированная законом доля в размере не менее полови­ны законной доли называется обязательной. Следует сказать несколько слов о такой вещи, как наследование по праву представления. Наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют и по праву представления. В том случае, если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое правило установлено не для всех очередей, а только для первой, второй и четвертой. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, то есть, как уже было указано выше, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве наследников по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия наследства нет в живых того лица, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родственнику. Гражданский кодекс предусматривает, что если об этом указано в завещании, то не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, которого завещатель лишил права наследования. Согласно п. 3 ст. 1062 Гражданского кодекса Республики Беларусь могут быть отстранены судом от наследования по праву представления потомки умершего до открытия наследства наследника, который мог быть отстранен от наследования по основаниям, указанным в ст. 1038 Гражданского кодекса, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности. Возможность применения на практике указанной нормы сомнительна, поскольку противозаконные действия, указанные в п. 2 ст. 1068 Гражданского кодекса, могут быть основанием для отстранения от наследования по закону лишь лиц, которые их совершили. Следовательно, применить п. 2 ст. 1062 ГК РБ можно лишь тогда, когда суд установит факт совершения таких действий. Когда нет в живых того, кто подозревается в их совершении, и того, против чьей последней воли они совершались, установить такие факты сложно либо вообще невозможно. В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были названы только внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на имущество дедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия наследства не оказывалось в живых их родителей или того из их родителей, кто призывался бы к наследованию по закону .Теперь по праву представления наследуют не только внуки, но и племянники и племянницы, а также некоторые другие родственники (например, двоюродные братья и сестры), и одновременно перечисленные категории включены в круг наследников по закону.

3.3 Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства как в целом, если он является единственным наследником, так и от своей доли. Считается, что он не принял наследство, если в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а также в случае, когда он уже принял наследство, отказался от него в пользу других лиц из числа наследников по закону, в том числе и тех, кто наследует по праву представления. Наследник, отказываясь от наследства в пользу кого-либо из наследников по закону, не связан очередностью призвания их к наследованию. ……………………………………………. Так, наследник первой очереди (например, сын наследодателя) может при наличии других наследников той же очереди (сестры, брата, матери) отказаться от наследства в пользу наследника второй очереди (например, своей тетки – сестры отца). Нельзя отказаться от наследства в пользу тех, кто не является наследником по закону. В частности, не может быть заявлен такой отказ в пользу внука или правнука наследодателя, если они не являются наследниками по закону. Согласно ст. 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь, внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Только в этом случае и возможен отказ в их пользу. Поэтому не может быть принят отказ, например, дочери умершего в пользу своего сына, т.е. внука наследодателя, а равно отказ другого наследника первой очереди в пользу внука наследодателя, если живы его родители. Не может быть сделан отказ от наследства в пользу лица, которого наследодатель лишил наследства. Также нельзя отказаться от наследства в пользу лица, лишенного права наследовать по закону. Однако возможен отказ в пользу нетрудоспособного наследника, лишенного по завещанию обязательной доли. Такие действия завещателя незаконны и такой наследник призывается к наследованию в пределах обязательной доли и, следовательно, входит в круг наследников по закону.Наследник может отказаться от своей доли наследства в пользу нескольких наследников. При этом он вправе указать размер доли, которая должна перейти к каждому из них. В противном случае его доля распределяется между наследниками, в пользу которых сделан отказ, в равных долях.Вместе с тем следует иметь в виду, что доля наследника, отказавшегося от наследства, должна в первую очередь идти на покрытие обязательной доли нетрудоспособного наследника, которому завещатель не выделил наследства либо выделил меньше, чем положено по закону. Отказ от наследства – это волевое действие, которое представляет собой одностороннюю сделку, совершаемую путем подачи заявления нотариусу или в суде при рассмотрении наследственного дела. В случае если заявление нотариусу не самим наследником, то подпись наследника должна быть удостоверена нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если же отказ осуществляется через представителя, то в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие на такой отказ (п.2; ст.1074 ГК РБ). …………………………… Отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается. Последствием отказа от наследства единственного наследника по закону данной очереди является призвание к наследованию других наследников. В тех же случаях, когда один из наследников, призванных к наследованию, отказывается от своей доли, она присоединяется (прирастает) в равных частях к долям других наследников по закону. Последствия здесь такие же, как при невступлении наследника в течение шести месяцев во владение наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о принятии наследства, т.к. отказ от наследства есть один из видов непринятия наследства. Приращение наследственных долей законных наследников произойдет не только в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при лишении завещателем наследника права наследования. Обязательному наследнику также предоставлено право отказаться от получения наследства, которое в последствии перейдет к другим наследникам. Однако родители, усыновители, опекуны недееспособного могут отказаться от обязательной доли за недееспособного только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ же за несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет от наследства происходит также с согласия родителей, усыновителей и попечителей при получении предварительно разрешения органа опеки. ……………………… По общему правилу, не допускается отказ от части наследства.Отказ от наследства бесповоротен. Подав заявление в нотариальную контору об отказе от наследства, наследник не вправе затем претендовать на наследство. Как и любая сделка, отказ от наследства предполагает свободное изъявление воли наследника без чьего- либо давления. По этим мотивам отказ от наследства может быть оспорен в судебном порядке. Отказ может быть признан судом недействительным, если будет установлено, что наследник действовал под влиянием угроз, обмана, насилия и т.д.

3.4 Раздел наследственного имущества

При наследовании по закону может сложиться такая ситуация, что имущество может быть оставлено двум или нескольким наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них. В этом случае имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников и может быть разделено между ними. Раздел производиться по соглашению наследников в соответствии с причитающимися им долями. Имущество делится в натуре, если это возможно без ущерба его хозяйственному назначению. В случае если раздел в натуре произвести нельзя, то оно по договоренности может оставаться в собственности одного наследника с возложением на него обязанности выплатить стоимость другим наследникам.
Возможны и иные соглашения: продажа имущества и раздел его стоимости и др. иными словами, поскольку все наследники становятся собственниками имущества, то раздел или выдел из него доли производиться по правилам, регулирующим право общей долевой собственности. Соглашение о разделе имущества необходимо, в частности, если делиться имущество, подлежащее регистрации. Оформление раздела позволяет наследнику зарегистрировать конкретное имущество на свое имя. Достигнутое соглашение о разделе наследства или выдела из него доли одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, является основанием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в свидетельстве конкретных вещей. Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, то оно является основанием для регистрации имеющегося недвижимого имущества в соответствии с этим соглашением ( п.3 ст. 1079 ГК РБ). В целях защиты интересов ребенка закон устанавливает весьма важное правило, из которого следует, что если ребенок зачат, но еще не родился, то раздел наследства может быть произведен только лишь после рождения такого ребенка. В том случае, если раздел наследства затрагивает интересы несовершеннолетнего, то к участию в составлении соглашения о разделе наследства и к рассмотрению дела в суде должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства. Говоря о разделе имущества, следует отметить, что закон закрепляет за наследником преимущественное право на определенные объекты при его проведении. При этом необходимо также учитывать, что преимущественное право получает такой наследник по сравнению с другими наследниками не свыше его наследственной доли, а в счет этой доли . Так, наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь или постоянно пользовался с наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства, то он имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи (cт. 1082 ГК РБ). При определении преимущественного права на объекты наследования особо выделены жилой дом, квартира, что является весьма существенной нормой. В частности, в обозначенной статье сказано, что наследники, для которых принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или иное жилое помещение в течение года до открытия наследства являлись единственным местом постоянного проживания, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, а также находящихся в этом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода. Следует полагать, что непременными условиями такого преимущественного права являются годичный срок постоянного проживания и отсутствие других таких мест. В том случае, если вещь, о преимущественном праве на получение которой заявляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наследственной долей, то это устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, то преимущественное право наследника на те или иные объекты может и не возникнуть. Речь идет о том, что если объекты наследства обладают большой стоимостью, а компенсации другим наследникам произвести не представляется возможным, то и преимущественное право на них осуществить нельзя. Если между наследниками не достигнуто соглашение о разделе наследственного имущества, такой раздел производиться в судебном порядке.

3.5 Приобретение наследства

Для приобретения наследства наследник должен его
принять. Право принять наследство возникает со дня смер­ти наследодателя. С этого момента наследник имеет право принять наследство или отказаться от него. Для принятия наследства наследник должен совершить действия, которые бы выражали его волю, желание при­нять наследство. Такие действия предусмотрены в законе (ст. 1070 ГК). В частности, принятие наследства осущест­вляется путем подачи нотариусу по месту открытия наслед­ства заявления наследника в письменной форме о принятии наследства. О намерении наследника принять наследство может свидетельствовать и его заявление о выдаче свиде­тельства о праве наследования, поданное им в нотариаль­ную контору не позднее 6 месяцев со дня открытия наследства.

Принятие наследства, то есть подача соответствующего заявления, может быть сделано через представителя, име­ющего нотариально засвидетельствованную доверенность, в которой специально предусмотрено полномочие на при­нятие наследства. Если заявление подается нотариусу не самим наследником (либо его представителем) или пересы­лается по почте, подпись наследника (представителя) на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

В заявлении о принятии наследства сообщается, что настоящим заявлением наследник принимает наследство. Заявление адресуется государственной нотариальной кон­торе по месту открытия наследства. В нем указываются: фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя и отчество наследодателя, его
последнее постоянное место жительства, а также родственные отношения наследника и наследодателя.

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наслед­ство кроме упомянутых выше сведений указывается состав наследственного имущества и перечисляются другие наследники имущества умершего.

Другой формой принятия наследства является факти­ческое вступление наследником во владение или управление наследственным имуществом, и в частности, когда наследник:

  1. принял меры к сохранению имущества, к защите его
    от посягательств или притязаний третьих лиц;

  2. произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

  3. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

Указанный перечень действий, которые могут свиде­тельствовать о принятии наследником наследства, не является исчерпывающим. Наследник с этой целью может совершить и другие действия (например, взять во владение или пользование часть имущества, входящего в наслед­ство, и т.п.).

Однако все указанные и иные действия могут быть совершены с иной целью, и в частности, в интересах других наследников, то есть без намерения принять наследство лично. Поэтому часть вторая ст. 1070 ГК устанавливает, что фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом признается принятием на­следства, если не доказано иное. Следовательно, как сам наследник, вступивший в фактическое владение или управление наследственным имуществом, так и другие наследники вправе при необходимости доказывать, что фактические действия были совершены без намерения принять наследство.

Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать требованиям закона. Совершение наследником действий, означающих принятие наследства, требует наличия у него дееспособности. Такие действия могут быть совершены дееспособным лицом лично или через представителя (по доверенности).

За недееспособных наследников (несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, лиц, признанных недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия) наследство принимают их законные представители: родители, усыно­вители, опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут принимать наследство с согласия своих родителей, усыно­вителей, попечителей, а лица, признанные ограниченно дееспособными, с согласия попечителей.

Согласие на принятие наследства гражданином должно быть выражено сознательно и свободно, без чьего-либо влияния (например, посредством угрозы, насилия и т.п.). Как уже указывалось, не допускается принятие наследства с условием или оговорками. Например, нельзя принять толь­ко часть причитающейся доли наследства и отказаться от другой части этой доли, принять наследство при условии, что будут выделены определенные предметы, ибо раздел наследства производится уже после того, как наследник выразил свое согласие на его принятие. Причем осущест­вление своего права на принятие наследства в отношении какого-либо имущества, входящего в наследство, означает принятие наследства в целом.

Кроме того, принятие наследства предполагает приня­тие всего имущества, а не каких-либо отдельных прав насле­додателя. Поэтому, если наследник вступил во владение или управление частью наследственного имущества, он считается принявшим все наследство, где бы оно ни находилось и в чем бы ни выражалось. Например, проживая вместе с наследодателем, наследник пользуется оставшимся после его смерти имуществом, предметами домашней обстановки и обихода. Он считается принявшим и иное наследственное имущество, например дачу, находящуюся в другом населенном пункте, а также имущество, которое обнаружится впоследствии.

Акт принятия наследства имеет обратную силу. Это значит, что принятое имущество считается принадлежа­щим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства независимо от момента государственной реги­страции права наследника на это имущество, если право подлежит регистрации. Именно на момент открытия на­следства определяется его состав.

Если после открытия наследства какое-либо имущество окажется в незаконном владении третьих лиц, то наследник, принявший наследство, имеет право на истребование этого имущества. Если за время между открытием наследства и его принятием имущество принесло доходы (например, выпал выигрыш на облигации государственного займа и т.д.), то они считаются принадлежащими наследнику.

Наследник, вступивший во владение и управление наследственным имуществом до явки других наследников, не вправе распоряжаться им (продавать, закладывать и т.д.) до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он может производить за счет наследства лишь определенные расходы, предусмотренные в законе (на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны и т.д.).

Принятие наследства одним или несколькими наслед­никами не означает принятия наследства остальными на­следниками.

Действия по принятию наследства должны быть совер­шены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако для ряда лиц - наследников последующих очередей, подназначенного наследника - право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства соответственно наследниками предшествующих очередей и на­следниками по завещанию. Закон устанавливает, что эти лица могут заявить о своем согласии принять наследство в течение 3 месяцев со дня истечения 6-месячного срока,
установленного для принятия наследства. Иное правило установлено по поводу срока для приня­тия наследства лицами, право наследования для которых
возникает в случае отказа наследника от наследства. Эти
лица могут принять наследство в течение оставшейся части
6-месячного срока, а если она менее 3 месяцев, то в течение 3 месяцев.

В качестве доказательства своевременного (до истечения 6, а в указанных выше случаях - 3 месяцев) вступления во владение и управление наследством могут быть представлены:

- справка исполнительного и распорядительного органа о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследником было взято имущество наследодателя;

- выписка из домовой книги, подтверждающая факт по­стоянной прописки наследника по месту жительства наследодателя на день его смерти либо в течение 6 меся­цев после нее;

- справка гаражного кооператива, садового товарищества, местного исполнительного и распорядительного органа о том, что в установленный законом срок наследник начал пользоваться наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, произвел текущий ремонт и т.п.;

- справка финансового органа об оплате наследником
после открытия наследства налогов или соответствующая квитанция, копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта своевременного принятия наследства;

- другие документы, в достаточной степени подтвержда­ющие фактическое принятие наследства.

Доказательством вступления во владение наследствен­ным имуществом может служить также наличие у наслед­ника сберегательной книжки при условии, что им подтвержден факт получения ее в установленный законом срок для принятия наследства. Этот факт, в частности, может быть подтвержден документом учреждения, произ­водящего после смерти наследодателя опись наследствен­ного имущества, или документом государственного нотариуса, принимавшего меры к охране наследственного имущества, о вручении наследнику сберегательной книж­ки; отметкой в сберегательной книжке или сообщением отделения банка о получении наследником денег; справкой жилищно-эксплуатационной службы или домоуправле­ния о том, что наследнику в определенное время была вручена сберегательная книжка; документом о пересылке этой книжки по почте и т.д.

Если факт принятия наследства нельзя подтвердить со­ответствующими документами, то вступление во владение наследственным имуществом и, следовательно, его приня­тие в этом случае устанавливается судом. Судом решается и спор о том, имело ли место принятие наследства.

Под фактическим вступлением во владение или управление наследственным имуществом, подтверждающим при­нятие наследства, как уже указывалось, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоря­жению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии (ремонт, обработка приуса- дебного участка, уход за скотом и т.п.), уплату налогов и
других платежей, взимание квартирной платы с нанимателей жилой площади и т.п. Закон предусматривает основания и порядок принятия наследства и по истечении установленного для этого срока. Таким основанием может быть либо решение суда, либо соглашение наследников. Так, по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными, в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Закон указывает лишь на одну из возможных причин -наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства в силу каких-либо обстоятельств. Например, наследник находился в заграничном плавании, когда от­крылось наследство, и т.д. Но не исключены и другие причины, которые могут быть судом признаны уважитель­ными. Например, тяжелая болезнь наследника, когда он был не в состоянии ни осуществить действия по принятию наследства, ни оформить доверенность на это другому лицу, и т.п.

Если других наследников, кроме истца, не имеется либо
все они не приняли наследство или отстранены от наследования как недостойные наследники, иск о признании при­нявшим наследство предъявляется к хранителям или доверительным управляющим, которым наследственное имущество передано нотариусом на хранение или в доверительное управление, или к административно-территориальной единице, если имущество признано выморочным и передано ей в собственность (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. №16).

Суд, признав наследника принявшим наследство, решает вытекающие из этого вопросы прав других наследников на наследственное имущество (в частности, об уменьшении их доли и др.). Суд признает также недействительным выданные ранее свидетельства о праве на наследство. Гражданский кодекс устанавливает, что в этом случае выдачи нового свидетельства о праве на наследство не требуется, поскольку необходимые вопросы разрешены в решении суда. В решении суд указывает о передаче истцу имущества с соблюдением правил, установленных п. З
ст. 1072 ГК РБ. Упомянутый пункт, в частности, определяет,
что наследник имеет право на получение причитающегося
ему наследства в соответствии с нормами ст. 973, 974, 976 и 977
ГК РБ, то есть по правилам возврата имущества, приобретённого без правовых оснований. Это значит, что имущество, причитающееся наследнику, признанному принявшим наследство, должно быть передано в натуре. Другие наследники отвечают за всякие (в том числе и случайные) недостачи или ухудшения имуще­ства, находящегося у них и подлежащего передаче, если эти недостачи и ухудшения произошли после того, как наслед­ники узнали или должны были узнать о неосновательном приобретении наследственного имущества. Этот момент устанавливается судом в зависимости от конкретных об­стоятельств дела. До этого момента они отвечают, если недостача или ухудшение имущества произошли вслед­ствие их умысла и грубой неосторожности. В случае невозможности передать имущество в натуре наследнику, признанному судом принявшим наследство, компенсируется действительная стоимость имущества на момент, когда оно было приобретено другим наследником. Если последний не возместил стоимость имуществ немедленно после того, как узнал о неосновательном при­обретении имущества, а стоимость имущества впоследствии изменилась, то он обязан возместить убытки
наследнику, признанному судом принявшим наследство. Помимо имущества другие наследники обязаны передать или возместить все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества с того времени, когда они узнали или должны были узнать о неосновательном приобретении имущества. На денежную сумму, подлежащую передаче наследнику, подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда другой наследник, обязанный уплатить эту сумму, узнал или должен был узнать о неосновательном приобретении имущества.

Наконец, наследник, передающий имущество наслед­нику, признанному принявшим наследство, вправе требо­вать с последнего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы, с заче­том полученных им выгод. Но он утрачивает право на возмещение затрат, если умышленно удерживал имущество, подлежащее передаче наследнику, признанному при­нявшим наследство.

Однако наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех осталь­ных наследников, принявших наследство. Подписи этих наследников под документами, содержащими такое согла­сие, должны быть засвидетельствованы нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные дей­ствия.

Такими документами, где зафиксировано согласие на­следника (наследников) на принятие наследства наслед­ником, пропустившим срок, могут быть письменное соглашение наследников либо согласие каждого либо од­ного или нескольких наследников, зафиксированное пись­менно с надлежаще удостоверенными их подписями. Если остальными наследниками были ранее уже получены сви­детельства о праве на наследство, то на основании соглаше­ния наследников нотариус аннулирует их и выдает новые свидетельства.

Право на получение наследства наследником, приняв­шим его с согласия других наследников по истечении срока, установленного для его принятия, реализуется также и соответствии с правилами, регулирующими возврат неосно­вательно приобретенного имущества. В соответствии с п. 3 ст. 1072 ГК РБ в данном случае правила о возврате неоснова­тельно приобретенного имущества применяются постоль­ку, поскольку соглашением наследников не предусмотрено предоставление наследнику, пропустившему срок для при­нятия наследства, также и другого имущества.

Гражданский кодекс Республики Беларусь предусмат­ривает переход права на принятие наследства - так называемую наследственную трансмиссию. Такой переход возможен, если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять. после его смерти открывается наследство на принадлежащее ему имущество. В состав его входит и право на принятие наследства, которое он не успел принять. Следовательно, это право в составе наследственной массы переходит к наследникам по закону или по завещанию умершего наследника. Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками в течение оставшейся части срока для принятия наследства. При этом, если оставшаяся часть срока менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев Если наследники умершего наследника пропустили срок
для осуществления права принять наследство, принадлежащее умершему, они могут обратиться в суд с заявлением о признании их принявшими наследство. Суд вправе вынести такое решение, если признает причины пропуска срока уважительными.

В соответствии с п. 4 ст. 1073 ГК право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам. Выше отмечалось, что право на обязательную долю в наследстве имеют несовершенно­летние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособный супруг и родители. Их право на обязательную долю в наследстве возникает лишь в случае, если наследодатель составил завещательное распоряжение так, что они либо ничего не получают в наследство, либо получают меньшую часть, чем их обязательная доля. Пра­во принять часть наследства в качестве обязательной доли в случае смерти указанных выше наследников (несовер­шеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудоспособ­ных супруга и родителей) в порядке наследственной трансмиссии не переходит к их наследникам.

Переход права на принятие наследства в порядке транс­миссии следует отличать от наследования внуков и правну­ков по праву представления, о котором говорилось выше. Наследование по праву представления имеет место, если дети (внуки) наследодателя умирают раньше самого насле­додателя. Тогда их доля переходит к внукам (правнукам) наследодателя. Право представления применяется при на­следовании по закону. Переход же права на наследство в порядке трансмиссии будет иметь место, если наследник умирает после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя. В числе лиц, к которым переходит право на принятие наследства, могут быть не только дети (внуки и правнуки) наследодателя, но и другие наследники по зако­ну или завещанию.

Переход права на принятие наследства следует отли­чать и от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство путем подачи за­явления или фактического вступления во владение наслед­ственным имуществом, но не оформил своих прав на наследство. В данном случае принятое по наследству иму­щество уже считается принадлежащим наследнику на праве собственности и потому входит в состав наследства, от­крывшегося после его смерти. В связи с этим и срок для принятия этого имущества наследниками умершего будет исчисляться со дня его смерти. Иными словами, в данном случае происходит наследование имущества, а не переход права на принятие наследства.

Для приобретения выморочного наследства принятия наследства не требуется. Такое наследство переходит в собственность административно-территориальной едини­цы на основании решения суда, которым наследство при­знается выморочным (часть вторая п. 1 ст. 1069 ГК).

Выдача свидетельств о праве на наследство производится по месту открытия наследства в сроки, установленные статьей 1084 ГК, на основании поданного наследником заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство является документом, удостоверяющим наличие у наследника соответствующих прав на принятое наследство.

В случае, если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано нотариусу по месту открытия наследства не самим наследником, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Выдача свидетельств о праве на наследство производится по истечении срока, установленного для принятия наследства- по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, а наследникам, чьё право наследования возникает в случае отказа другого наследника от наследства,- по истечении оставшейся после такого отказа части срока, а если эта часть менее 3 месяцев,- то по истечении 3 месяцев. Наследникам, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, свидетельство выдаётся после истечения 3 месяцев со дня окончания 6-ти месячного срока ( п.п.2 , 3 ст. 1071 и п. 2 ст. 1073 ГКРБ).

Свидетельство о праве на наследство в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 1084 ГК, может быть выдано ранее истечения срока, установленного для принятия наследства, как при наследовании по закону, так и по завещанию при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства , иных наследников в отношении наследства или его соответствующей части не имеется.

Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

Если заявление наследника о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство поступило в срок для принятия наследства нотариусу по месту открытия наследства почтой, наследник признается принявшим наследство. При этом наследнику сообщается о том, что он признается принявшим наследство, и разъясняется о необходимости обращения его либо его представителя по доверенности к нотариусу по месту открытия наследства для оформления наследства. Если заявление о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным. При этом в наследственном деле сохраняется почтовый конверт.

Если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Если заявление наследника о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство поступило после истечения срока для принятия наследства, нотариус направляет наследнику сообщение о том, что он пропустил срок для принятия наследства, и разъясняет об условиях признания его принявшим наследство.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для его принятия, в том числе когда он уже принял наследство. Отказ через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Если наследник (его представитель по доверенности) лично явился в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство либо об отказе от наследства, то нотариус устанавливает личность наследника (представителя), проверяет дееспособность, полномочия представителя, о чем производит отметку на заявлении и указывает наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, фамилию, собственное имя, отчество заявителя, дату рождения. Отметка заверяется подписью нотариуса. Заявление подписывается заявителем в присутствии нотариуса. Заявление о принятии наследства адресуется государственной нотариальной конторе (частному нотариусу) по месту открытия наследства. В нем указываются фамилия, собственное имя и отчество заявителя, его адрес, дата открытия наследства, фамилия, собственное имя и отчество наследодателя, его последнее место жительства и сообщается, что настоящим заявлением наследник принимает наследство.

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство, кроме сведений, указанных в части первой настоящего пункта, также указываются состав наследства (наследственного имущества) и другие наследники умершего, адрес их места жительства, а если он не известен - место работы.

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию наследникам предлагается указать всех наследников по закону, которые в случае отсутствия завещания призывались бы к наследованию, а также круг лиц, имеющих право на обязательную долю.

В день получения заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус должен проверить факт отсутствия завещания по данным государственной нотариальной конторы (нотариального бюро) по месту открытия наследства, о чем производит отметку на заявлении.

При наличии завещания, которое не отменено, нотариус не позднее дня, следующего за днем обнаружения завещания, ставит в известность о его наличии наследников, место жительства (место нахождения) которых ему известно.

Если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается по истечении срока для принятия наследства наследником, принявшим наследство путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, то принятие наследства должно быть подтверждено документами, свидетельствующими о фактическом вступлении во владение или управление наследственным имуществом, которые указаны выше. Также предоставляется копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства,и иные документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство и представивших документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию.

При этом наследники подают нотариусу по месту открытия наследства заявление (заявления) о согласии на принятие наследства наследником по истечении срока, установленного для его принятия. Если наследники подают нотариусу такое заявление лично.

Если заявление подается нотариусу не лично наследниками, подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Подача указанных заявлений является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства (свидетельств) о праве на наследство.

Выданные ранее свидетельства о праве на наследство аннулируются вынесением нотариусом постановления об аннулировании свидетельства о праве на наследство.

В реестре для регистрации нотариальных действий, в книге учета наследственных дел и в алфавитной книге учета наследственных дел производятся отметки об аннулировании свидетельств о праве на наследство.

Свидетельства о праве на наследство, подлежащие аннулированию, изымаются у наследников и хранятся в наследственном деле. В случае отсутствия у наследника свидетельства о праве на наследство нотариус истребует у него заявление о причине отсутствия свидетельства о праве на наследство.

Наследникам выдаются новые свидетельства о праве на наследство.

Если в состав наследства входит имущество, находящееся в совместной собственности супругов, то:

- при обращении пережившего супруга с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство или об отказе от наследства ему разъясняется его право до получения свидетельства о праве на наследство получить свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака, о чем нотариус производит отметку на соответствующем заявлении за подписью пережившего супруга;

- при обращении наследников умершего супруга с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство им разъясняется их право получить на имя умершего супруга свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака и зарегистрированного на имя пережившего супруга, с письменного согласия пережившего супруга для его последующего включения в состав наследства, о чем нотариус производит отметку на заявлении за подписью наследников.

Нотариус по совместному письменному заявлению супругов выдает одному из них или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака (далее - свидетельство о праве собственности), правовой режим которого не был изменен брачным договором.

Свидетельство о праве собственности может быть выдано супругам как в период брака, так и бывшим супругам, независимо от срока, прошедшего после расторжения брака.

В рассмотрении данного вопроса под супругами понимаются супруги как состоящие в браке, так и бывшие супруги; под пережившими супругами понимаются супруги как состоящие в браке на день смерти одного из супруга, так и бывшие супруги на день смерти одного из супругов при обращении пережившего супруга с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство или об отказе от наследства ему разъясняется его право до получения свидетельства о праве на наследство получить свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака, о чем нотариус производит отметку на соответствующем заявлении за подписью пережившего супруга.

Письменное заявление супругов о выдаче свидетельства о праве собственности регистрируется в журнале регистрации входящих документов.

Нотариус на заявлении супругов производит отметку об установлении личности супругов, проверке их дееспособности с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, его номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ, фамилии, собственного имени, отчества заявителя, даты рождения. Отметка заверяется подписью нотариуса. Заявление подписывается заявителем в присутствии нотариуса.

Свидетельство о праве собственности выдается только на то имущество, которое нажито супругами в период брака и принадлежит им на день выдачи свидетельства о праве собственности.

В заявлении о выдачи свидетельства о праве собственности супруги указывают сведения о заключении ими брачного договора в отношении такого имущества.

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус проверяет состояние супругов в браке на день приобретения имущества по свидетельству о заключении брака, копии записи акта о заключении брака, записи в паспорте, копия (выписка) из которого приобщается к экземпляру свидетельства о праве собственности, хранящемуся в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса).

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус проверяет принадлежность имущества одному из супругов и факт приобретения его в период брака. Копии документов, подтверждающих эти факты, приобщаются к экземпляру свидетельства о праве собственности, хранящемуся в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса). При необходимости нотариус может истребовать документы, подтверждающие время и способ приобретения имущества.

В случае, если имущество, право собственности на имущество подлежат государственной регистрации, нотариус истребует документ, подтверждающий государственную регистрацию имущества, права собственности на имущество.

Свидетельство о праве собственности в отношении недвижимого имущества выдается нотариусом по месту нахождения недвижимого имущества.

При выдаче свидетельства о праве собственности в отношении недвижимого имущества нотариус истребует выписку из регистрационной книги организации по регистрации.

Свидетельство о праве собственности выдается нотариусом в равных долях. По просьбе супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности не в равных долях, а в долях, указанных супругами. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности выдается пережившему супругу по его письменному заявлению. При этом нотариус извещает наследников, принявших наследство после умершего супруга, о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности либо о подаче супругом заявления о выдаче свидетельства о праве собственности.

В извещении указывается состав имущества, нажитого супругами в период брака, на долю которого переживший супруг просит выдать свидетельство о праве собственности, а также разъясняется право обращения в суд в случае оспаривания наследником имущественных требований пережившего супруга. В извещении разъясняются нормы пункта 3 статьи 54 Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности".

Извещение направляется по почте, а явившиеся наследники извещаются нотариусом устно, о чем производится отметка на заявлении пережившего супруга за подписями наследников.

При наличии в числе наследников несовершеннолетних, граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, извещение направляется органу опеки и попечительства.

Для выдачи свидетельства о праве собственности пережившему супругу согласие наследников не требуется. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с письменного согласия пережившего супруга свидетельство о праве собственности может быть выдано нотариусом на имя умершего супруга. Согласие пережившего супруга оформляется в виде отдельного заявления.

Свидетельство о праве собственности не может быть выдано ввиду отказа пережившего супруга дать согласие на его выдачу. В этом случае нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд. Для выдачи пережившему супругу, на имя умершего супруга свидетельства о праве собственности необходимы свидетельство о смерти супруга либо копия записи акта о смерти, а также иные документы, указанные выше.

Свидетельство о праве собственности пережившему супругу, на имя умершего супруга выдается нотариусом по месту открытия наследства.

Свидетельство о праве собственности пережившему супругу, а также на имя умершего супруга выдается на 1/2 долю имущества, нажитого супругами в период брака.

Переживший супруг вправе отказаться от получения свидетельства о праве собственности до выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

Один экземпляр свидетельства о праве собственности хранится в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса).

Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус в установленном законодательством порядке истребует от государственных органов и иных организаций Республики Беларусь необходимые сведения и (или) документы.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону подлежат проверке: факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и принадлежность наследодателю наследственного имущества.

Место нахождения имущества нотариус устанавливает по документам, подтверждающим принадлежность этого имущества наследодателю.При отсутствии документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус разъясняет наследникам возможность установления данного факта в судебном порядке.

Доказательствами родственных и иных отношений наследника с наследодателем являются свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, копии записей актов гражданского состояния, копии решения суда об установлении факта родственных отношений, справки органов, регистрирующих акты гражданского состояния, подтверждающие добрачную фамилию либо иные сведения, содержащиеся в записях актов гражданского состояния.

При наличии в документах незначительных неточностей и расхождений в фамилиях, собственных именах, отчествах для установления расхождений, вызванных различным написанием, дополнительно в подтверждение факта родственных отношений могут быть истребованы справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные и иные отношения. Также могут использоваться справочники, словари личных имен.

Если у одного или нескольких наследников по закону отсутствуют документы, подтверждающие наличие оснований для призвания к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с письменного согласия всех остальных наследников по закону, принявших наследство и в отношении которых имеются документы, являющиеся основанием для призвания их к наследованию по закону. Заявления, содержащие такое согласие, должны быть надлежаще оформлены. Данные заявления регистрируются в журнале регистрации входящих документов.

Если с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство обратилось лицо, находившееся на иждивении наследодателя, нотариус истребует документы, подтверждающие его нетрудоспособность на день смерти наследодателя и факт нахождения на иждивении наследодателя.

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по паспорту или свидетельству о рождении (записи акта о рождении); нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионному удостоверению, свидетельству инвалида или справке медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК). Факт нахождения на иждивении подтверждается копией решения суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию подлежат установлению и проверке: факт смерти наследодателя; время и место открытия наследства; состав и принадлежность наследственного имущества; круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве; наличие завещания и сведения об отмене либо изменении завещания, круг наследников по закону первой очереди.

В случае, если завещание было удостоверено в государственной нотариальной конторе (частным нотариусом) по месту открытия наследства, нотариус проверяет отмену либо изменение завещания по данным этой государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), о чем на завещании производит соответствующую отметку с проставлением даты и подписи.

В случае, если завещание было удостоверено в государственной нотариальной конторе (частным нотариусом) не по месту открытия наследства, то нотариус истребует сведения об отмене либо изменении завещания из государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), местного исполнительного и распорядительного органа, дипломатического представительства Республики Беларусь или консульского учреждения Республики Беларусь, удостоверивших завещание, либо государственной нотариальной конторы, ведомственного нотариального архива, где завещание находится на хранении. Указанные сведения представляются в виде справки, которая заверяется подписью соответствующего лица и скрепляется гербовой печатью.

При получении сведений о смерти лица, совершившего закрытое завещание (письменного заявления, телефонограммы и т.п.), нотариус обязан проверить такие сведения по свидетельству о смерти (копии записи акта о смерти). При установлении факта открытия наследства по указанным документам нотариус не позднее пятнадцати дней со дня поступления документа производит вскрытие конверта с завещанием с обязательным присутствием двух свидетелей. При вскрытии конверта вправе присутствовать и заинтересованные лица.

О вскрытии конверта с завещанием нотариус составляет протокол в двух экземплярах.

В протоколе должны быть отражены:

- место, дата и время вскрытия конверта;

- фамилия, собственное имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих заинтересованных лиц, место их постоянного проживания;

- состояние конвертов, содержание учиненных на них записей, а также факт оглашения нотариусом содержащегося в конверте документа;

- полный текст содержащегося в конверте документа;

- подписи нотариуса и свидетелей.

Протокол подписывается нотариусом и скрепляется его гербовой печатью.

Конверты и один экземпляр протокола подшиваются к оглашенному завещанию, скрепляются гербовой печатью нотариуса и приобщаются к наследственному делу.

В случае, если принятие наследства должно быть осуществлено не в той государственной нотариальной конторе (частным нотариусом), где произведено вскрытие конверта с завещанием, указанные документы отправляются в государственную нотариальную контору (частному нотариусу) по месту открытия наследства заказным письмом с уведомлением о вручении либо передаются лично нотариусом. По просьбе наследников по завещанию указанные документы могут быть выданы им для передачи по принадлежности, о чем производится соответствующая запись в протоколе вскрытия и оглашения завещания. При этом должна быть установлена личность наследников по завещанию.

Второй экземпляр протокола хранится в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), производившей вскрытие и оглашение завещания.

Не позднее следующего дня после вскрытия конверта с завещанием нотариус обязан направить наследникам по завещанию сообщения об их праве наследования, если известны их место жительства (место нахождения) или место работы. В случае отсутствия указанных сведений нотариус принимает меры по их извещению об открывшемся наследстве.

Если наследник по завещанию желает, чтобы в свидетельстве о праве на наследство по завещанию были указаны его родственные или брачные отношения с наследодателем, нотариус истребует документы, подтверждающие наличие этих отношений.

При отсутствии документов, подтверждающих родственные или брачные отношения с наследодателем, нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд для установления этого факта.

При отсутствии у наследника экземпляра завещания нотариус в установленном порядке истребует дубликат завещания либо его архивную копию.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр завещания (дубликат) остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть приобщена нотариально засвидетельствованная копия завещания (дубликата).

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию на неделимую вещь, определенные части которой завещаны двум или более наследникам без указания долей, нотариус указывает в свидетельстве доли, исходя из стоимости соответствующих частей этой вещи. Стоимость вещи в целом либо ее частей может быть установлена по соглашению наследников между собой либо по документам, определяющим стоимость вещи в целом либо каждой из частей в отдельности. При отсутствии соглашения между наследниками или документов, определяющих стоимость вещи или ее частей, доля наследников в наследстве на неделимую вещь может быть установлена в судебном порядке.

В случае, если завещатель поручил исполнение завещания указанному им в завещании лицу (исполнителю завещания, душеприказчику) либо если исполнение завещания по соглашению наследников поручено одному из наследников либо другому лицу, то по просьбе исполнителя завещания (душеприказчика) в подтверждение его полномочий нотариус может выдать свидетельство.

Такое соглашение может быть оформлено как путем составления отдельного документа, так и путем подачи наследниками письменных заявлений.

При недостижении такого соглашения исполнитель завещания может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников из предложенных ими суду лиц.

В свидетельстве указываются сведения об исполнителе завещания (душеприказчике), основаниях возникновения его полномочий (завещание и дата открытия наследства), а также объем предоставленных ему полномочий.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, указанный в п. 1 ст. 1064 ГК, является исчерпывающим.

Для расчета размера обязательной доли учитываются:

- количество всех наследников по закону первой очереди, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления), если бы порядок наследования не был изменен завещанием. Круг наследников по закону определяется на момент открытия наследства;

- все наследственное имущество (как завещанное, так и незавещанное);

- стоимость всего имущества, которое наследник, имеющий право на обязательную долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанного имущества.

Для расчета размера обязательной доли опись и определение стоимости предметов обычной домашней обстановки и обихода производится наследниками. По просьбе наследников опись может производиться нотариусом в порядке, установленном для принятия мер по охране наследства.

Опись наследственного имущества составляется не менее чем в двух экземплярах, из которых один остается в наследственном деле.

На описи, составленной наследниками, нотариус производит отметку об установлении личности наследников, проверке дееспособности, полномочий представителей с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, его номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ, фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения. Отметка заверяется подписью нотариуса. Опись подписывается наследниками в присутствии нотариуса.

Опись регистрируется в журнале регистрации входящих документов.

По просьбе наследников по завещанию и наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, обязательная доля может быть определена без учета предметов обычной домашней обстановки и обихода ввиду их отсутствия или малоценности. В этом случае к наследственному делу приобщается письменное заявление (заявления) таких наследников о согласии на выделение обязательной доли без учета предметов обычной домашней обстановки и обихода. Для целей расчета обязательной доли устанавливается стоимость имущества на день смерти наследодателя.

Если наследнику при наследовании по закону незавещанной части причитается равная обязательной или большая доля, нормы статьи 1064 ГК не применяются. В этом случае наследнику выдается свидетельство о праве на наследство по закону на основании статьи 1057 ГК.

Если обязательная доля больше доли, причитающейся по закону из незавещанного имущества, наследнику, имеющему право на обязательную долю, свидетельство о праве на наследство выдается только на основании статьи 1064 ГК. Оставшаяся часть незавещанного имущества наследуется другими наследниками в равных долях, если иное не установлено соглашением между наследниками.

Свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака, выданное на имя умершего супруга (на имя умершего бывшего супруга) является документом, подтверждающим принадлежность наследодателю 1/2 доли наследственного имущества, на которое выдано такое свидетельство.

Если наследодатель получил свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество и умер, не успев зарегистрировать переход права собственности в организации по регистрации, то такое свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим принадлежность наследодателю недвижимого имущества.

Если в состав наследства входит недвижимое имущество (доля в праве общей собственности на недвижимое имущество), нотариус истребует выписку из регистрационной книги организации по регистрации. Нотариус истребует из государственной нотариальной конторы по месту нахождения недвижимого имущества сведения о наличии либо отсутствии запрещений отчуждения и арестов на указанное имущество.

Если право собственности или иное право приобретено в результате гражданско-правовой сделки, нотариус дополнительно истребует документ, подтверждающий приобретение наследодателем права собственности на недвижимое имущество (долю в праве общей собственности).

Если на наследственное имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением ссуды (кредита), то нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду (кредит), о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При наличии заявления кредитора, предъявившего требования по долгам наследодателя, нотариус сообщает кредитору о выдаче наследникам свидетельства о праве на наследство.

Если на наследственное имущество наложен арест судебными или следственными органами, свидетельство о праве на наследство выдается только после освобождения имущества от ареста.

Документом, подтверждающим право собственности умершего гражданина на возведенный жилой дом, изолированное жилое помещение с хозяйственными и иными постройками или без них, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа до 8 мая 2003 г., но которые не зарегистрированы в организации по регистрации, является справка данного исполнительного и распорядительного органа.

Документом, подтверждающим право собственности на квартиру умершего члена жилищно-строительного кооператива, выплатившего паевые взносы в полном размере до 1 мая 1994 г. и не зарегистрировавшего в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, права собственности на квартиру при жизни, является справка жилищно-строительного кооператива о выплате умершим членом кооператива паевых взносов в полном размере до 1 мая 1994 г.

Если в состав наследства входят предметы обычной домашней обстановки и обихода, антикварные вещи, вещи, представляющие художественную, историческую либо иную ценность, независимо от их целевого назначения, то свидетельство о праве на наследство на такие вещи выдается на основании описи наследственного имущества.

Свидетельство о праве на наследство на авторские права выдается по представлению нотариусу произведения, созданного автором.

Если произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом, то для установления авторства нотариус истребует сведения об авторе от издателя, имя или наименование которого обозначено на произведении.

Если в состав наследства входит имущество, подлежащее специальной регистрации, нотариус проверяет его принадлежность наследодателю, о чем делает отметку на заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В свидетельстве о праве на наследство на имущество, подлежащее специальной регистрации, указывается, в каком органе должна быть осуществлена регистрация этого имущества.

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, то нотариус об их наличии указывает в свидетельстве о праве на наследство и разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

При наличии в завещании завещательного отказа и (или) завещательного возложения факт обременения наследника отражается отдельным абзацем в свидетельстве о праве на наследство путем точного изложения соответствующего раздела текста завещания.

Раздел наследства по соглашению между наследниками нотариус осуществляет в соответствии со статьей 1079 ГК.

Соглашение наследников о разделе наследства может быть заключено до либо после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Имущество может быть разделено, если оно входит в состав наследства и находится в долевой собственности наследников. Раздел имущества, входящего в состав наследства, возможен как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.

Соглашение о разделе наследства, в том числе о выделе из него доли одного из наследников, заключаемое наследниками до выдачи свидетельства о праве на наследство, удостоверяется в государственной нотариальной конторе (нотариальном бюро) по месту открытия наследства после истечения срока для его принятия на основании документов, истребуемых для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Соглашение является основанием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в нем конкретных вещей.

При наличии завещания, в соответствии с которым наследодатель завещал наследникам конкретные вещи, соглашение о разделе наследства не может быть заключено. Каждый наследник наследует завещанную ему наследодателем конкретную вещь.

При удостоверении соглашения о разделе наследства необходимо учитывать преимущественное право наследников на определенные объекты из состава наследства при его разделе в соответствии с требованиями, установленными статьей 1082 ГК.

В зависимости от желания наследников свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на каждый либо на несколько объектов наследственного имущества.

Если свидетельство о праве на наследство выдается на основании соглашения наследников о разделе наследства, заключенного до выдачи свидетельства о праве на наследство, то это свидетельство выдается каждому наследнику в отдельности на конкретный объект наследственного имущества.

Один экземпляр свидетельств о праве на наследство хранится в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса).

Количество подлинных экземпляров свидетельства о праве на наследство, выдаваемых наследникам, не может превышать количества наследников, указанных в свидетельстве о праве на наследство.

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство не обязательна. По просьбе наследника после получения нотариусом сведений и (или) документов, необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство, в том числе подтверждающих оплату государственной пошлины и других необходимых в соответствии с законодательством платежей, свидетельство о праве на наследство, а также его нотариально засвидетельствованная копия могут быть высланы по почте.

Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя ограниченно дееспособного или недееспособного гражданина в орган опеки и попечительства по месту их жительства.

В случае выявления наследниками после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое свидетельство о праве на наследство не выдано, от наследника принимается заявление о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство и выдается такое свидетельство.







































ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первое, что приходит на ум после рассмотрения раздела 4 Гражданского кодекса РБ - не написать ли завещание? Завещанию теперь придается куда большее значение, чем раньше; можно сказать, что наше законодательство наконец-то восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. В Гражданском кодексе 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило. Гражданский кодекс Республики Беларусь, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи. В кодексе четко прослеживается преемственность основных положений и принципов действующего законодательства РБ, регулирующего наследственные правоотношения.

Наследование – переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам. Наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону.

Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств. Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Иначе обратного хода нет. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. Юридическая природа свидетельства о праве на наследство характеризуется тем, что оно не имеет правообразующего значения, а направлено на подтверждение имеющегося права. Выдавая свидетельство о праве на наследство, нотариус подтверждает наличие права на наследство у определенных лиц. Получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника.


Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. За последние годы у многих наших граждан появилась дорогостоящая собственность – прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных людей, то придется признать, что для многих белорусов вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.). Поэтому рассмотрение вопроса о порядке приобретения наследства весьма актуально в настоящее время.

Подводя итог работы, ещё хочу раз отметить, что наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.





















СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24.11.1996г.-Мн.:Беларусь,1997.-91с. 2. Гражданский кодекс Республики Беларусь Мн.: Амалфея,1999.- 703 с.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 18-19
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 28. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 55.
6. О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001г № 16 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002г.…………………………………………………….
7. Инструкция «О порядке удостоверения завещаний, принятия мер по охране наследства и оформления наследственных прав государственными нотариальными конторами», утверждена приказом Министерства юстиции № 116 от 31 мая 1999 г. // Юстиция Беларуси, 1999, № 3, С. 41-47
8. «Инструкция о порядке совершения нотариальных действий», утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь № 63 от 03 ноября 2006г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь . 2006. 9. Барщевский М.Ю. Наследственное право.- М.: Юридическая литература, 1996.182с.
10. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство.- М.: Юридическая литература,1989.192с.
11. Борзова К.А., Гавзе Ф.И., Глебова Л.В. и др. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Белорусской ССР.-Мн.: Беларусь, 1991.528с.
12. Гавриленко В.Г., Ядевич Н.И., Изотко В.П. Гражданское право. Пособие для студентов и предпринимателей. Серия: «Энциклопедия гражданского права».-Мн.:Право и экономика, 1997. 348с.…………………………………
13. Гражданское право Республики Беларусь (Особенная часть). Учебное пособие. – Мн.: “Веды”, 1998. 240с.………………………………………………
14. Гражданское право. Учебник. В 2-х т. Т.1. / Отв. ред. Е.А.Суханов. –М.,1994.384с.
15. Карчевская Л.И. Институты собственности и проблемы наследства. //Государство и право. № 1. 1992. С. 34-37………………………………
16. Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ.часть: учебное пособие. – Мн.: Амалфея, 2007. 783с.……………………………….
17. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. Кн. 1./Отв. Ред. В.Ф.Чигир. – 2-ое изд. - Мн.: Амалфея, 2000. 544 с.
18. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. Кн. 2./Отв. Ред. В.Ф.Чигир. – Мн.: Амалфея, 1999. 624 с.…………………………..
19. Максимова Т.Н. Гражданское право (в вопросах и ответах). Учебное издание.- Мн., Институт правоведения и предпринимательства, 2001. 56 с.
20. Пронина М.Г. Наследственное право // Справочник юрисконсульта: В 4 т. Т.3. Комментарий действующего законодательства Республики Беларусь./Коллектив авторов. Мн: Амалфея, 1997. 848 с.……………
21. Пронина М.Г. Наследование по завещанию и по закону.- Мн.: Амалфея, 143с.
22. Пунько Т.Н. Изменение отношений собственности, как основы развития наследственного права.// Проблемы государственного управления и реформирования экономики. Мн.: Беларусь. 1999. С. 193 – 195………………..
23. Самойлов С. А., Сидоров В.Е. Вы – наследник. М.: Олимп, 1999. 183 с.
24. Шаройко Л. Наследственное право: некоторые вопросы его применения. //Судовы веснiк. 2000. № 4. С. 14-17……………………………………………..





© Рефератбанк, 2002 - 2024